Все статьи, Наследство

Гражданский кодекс о наследстве по закону и завещанию

Статья 1141. Общие положения

1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).

Состав наследства: что в него входит?

Ограничение в ГК лишь одно – в наследство может входить исключительно те предметы, которые приобретены законным путем. Имеется в виду покупка, принятие в дар или в результате обмена. Вещи, унаследованные от предшественников, также засчитываются. В статье 1112 указано, что допускается передача движимого имущества:

  • денежных вкладов;
  • автомобилей и прочего транспорта;
  • драгоценных изделий;
  • мебели и предметов интерьера;
  • бытовой техники;
  • ценных бумаг.

Недвижимость, включаемая в наследство,  – это квартиры, частные дома, гаражи, дачи, земельные наделы, парковочные места и т.д. Оформляются также права и обязанности, включая долги усопшего, что необходимо учитывать при принятии наследства. ГК РФ указывает на ответственность за отказ от выплаты задолженности перед кредиторами, которым должен наследодатель. Это правило работает в обе стороны. Когда завещатель сам является кредитором, его преемники вправе требовать рассчитаться и получить деньги.

Невозможно принять наследство, отказавшись от долгов. Статья 1152 ГК России разрешает отказываться он нецелесообразной сделки, но тогда аннулируются права наследования.

Очереди наследников по закону

Как было отмечено ранее призываться к наследованию по закону возможно только при соблюдении определенной очередности наследников. Она определяется исходя из степени родства таких лиц с наследодателем (т.е. исходя из числа рождений, отделяющих родственников одного от другого). В частности, закон выделяет их в ст. 1142— 1145 ГК РФ:

  1. К наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители.
  2. Ко второй очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры (т.е. имеющие обоих или одного общего родителя — ст. 14 Семейного кодекса РФ), а также дедушки и бабушки.
  3. В третьей очереди выделяют дядей и тетей наследодателей, также полнородных или неполнородных.
  4. Среди последующих очередей выделяют соответственно четвертую (прадедушки и прабабушки), пятую (двоюродные внуки, внучки, дедушки и бабушки) и шестую (двоюродные правнуки, правнучки, племянники и племянница, дяди и тети).

При рассмотрении всех вышеназванных лиц, входящих в ту или иную очередь наследования по закону, возникает закономерный вопрос о том, а где же находятся такие родственники, как внуки и внучки наследодателя, их потомки, его племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры? Все очень просто, они наследуют по праву представления. Согласно положений ст. 1146 ГК РФ под ним понимается ситуация, когда любой наследник, указанный в очередях с первой по третью, умирает одновременно с наследодателем либо до момента открытия наследства (т.е. до него). Важно отметить, что в этом случае указанные лица наследуют вместе с той очередью, к которой относился их родитель, и его доля в наследстве переходит к потомкам в равных долях.

ПримерУ Иванова есть сын и дочь. При этом у дочери три ребенка (т.е. это внуки Иванова). Дочь Иванова умирает, следовательно, ее дети станут наследниками по праву представления и получат долю матери (1/2) в равных долях между собой после смерти Иванова (по 1/3 от доли наследницы, или по 1/6 от наследства в целом).

Помимо указанного, необходимо обратить внимание на таких лиц, как усыновители и усыновленные . Согласно ст. 14 СК РФ они являются близкими родственниками.

В то же время в случае наследования могут возникнуть следующие нюансы для данной категории субъектов. Об этом говорит ст. 1147 ГК РФ. Согласно п. 1 данной нормы эти лица приравниваются к кровным родственникам (или по происхождению). Т.е. наследование в этом случае осуществляется по общим правилам. Однако, усыновленные ил усыновители не имеют право быть наследниками своих «фактических» родителей или детей, за исключением случаев сохранения отношений с одним из таких родителей или родственниками по решению суда (п. 3 ст. 137 СК РФ, п. 3 ст. 1146 ГК РФ).

Еще одной категорией наследников по закону являются нетрудоспособные иждивенцы (ст. 1148 ГК РФ). К ним законодательно относятся лица, достигшие пенсионного возраста, инвалиды с 1 по 3 группу, в том числе с детства, а также несовершеннолетние лица (а обучающиеся из них по очной форме — до 23 лет соответственно (ст. 1088 ГК РФ)). Они могут наследовать как наравне с призывающимися наследниками, так и самостоятельно при их отсутствии, в качестве наследников восьмой очереди.

Для этих лиц имеется преимущество по сравнению с другими наследниками. Данное выражается в том, что они, относясь к любой очереди наследников, предусмотренных ст . 1143— 1145 ГК РФ, но не призывающейся к наследованию, могут наследовать наравне с теми, кто призывается к наследованию, если они:

  • нетрудоспособны ко дню открытия наследства;
  • находились на иждивении наследодателя;
  • и его срок составляет не менее одного года.

Внимание! Важно отметить, что в этом случае условие о совместном проживании с наследодателем не является обязательным.

Помимо указанного нетрудоспособные иждивенцы могут быть наследниками, и не относиться при этом ни к одной из указанной очередей, однако, в этом случае для них в обязательном порядке появляется условие о совместном проживании с наследодателем.

Обязательная доля в наследстве

В ГК РФ закреплена такая норма, которая позволяет определенным лицам в любом случае получить часть от наследуемого имущества. В данном случае речь идет об обязательной доле (ст. 1149 ГК РФ). Унаследовать ее можно несмотря на составленное завещание, и предполагается, что такое имущество может переходить только таким лицам, как несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруг, родители и иждивенцы наследодателя.

Размер обязательной доли для них составляет не менее половины доли, которая бы причиталась бы им при наследовании по закону. При этом в ее содержание включается все, что положено такому наследнику по любому основанию, в том числе стоимость завещательного отказа. Порядок выделения обязательной доли являются следующим:

  • из оставшейся незавещанной части имущества (даже в случае, когда это приводит к уменьшению долей иных наследников);
  • в случае, когда незавещанной части не хватает, то из завещанного имущества.

ИнформацияВ то же время п. 4 ст. 1149 ГК РФ предусматривает случаи, когда размер обязательной доли может быть уменьшен либо она может быть вообще отменена. Однако это определяется только в судебном порядке.

Пути передачи наследства

Собственник вправе назначать, кого призывать к вступлению в наследство. Для этого оформляется завещание, заверенное нотариально. Еще одним способом является передача по закону. Это порядок, предусмотренный на случай, если смерть наступила внезапно, а умерший не оставил распоряжений. Особый случай – обязательное наследование. Это доступно для лиц, нуждающихся в социальной защите. Фактическое принятие наследства позволяет забрать квартиру, если заявитель вел совместное хозяйство с усопшим.

Права на наследство по закону

Самая распространенная форма возникновения наследственных прав – по закону. При отсутствии завещания либо признания его недействительным список претендентов на вступление определяется законной очередностью. Основное право на получение оставленных владений (статья 1142 ГК РФ) имеют самые близкие наследодателю родственники – его дети, родители и супруги.

При их отсутствии или неделании принимать наследство права на имущество переходят к следующей очередности. Всего же ГК РФ устанавливает 7 кругов правоприемничества. При отсутствии всех получателей наследственное имущество приобретает статус выморочного и переходит в собственность государства.

Вступление в наследство по закону не сильно отличается от оформления прав при наличии завещания. Основной порядок – это:

  • Составление заявления.
  • Предоставление документов.
  • Оплата госпошлины.
  • Получение свидетельства о наследстве.

Вместе с основными документами законные наследники должны предоставить бумаги, которые доказывают их степень родства с покойным. Таковыми могут быть свидетельства о браке, рождении, постановления суда об опекунстве.

Список основных документов при обращении к нотариусу включает в себя свидетельство о смерти, выписку о месте регистрации умершего, доказательства родства, правоустанавливающие бумаги в отношении оставленного имущества.

Гражданский кодекс регламентирует все вопросы относительно оформления и прав получателей на имущество покойного. Самые важные моменты – это не пропустить сроки вступления.

При возникновении споров или сложностей при вступлении лучше всего обратиться к услугам профессионального юриста. На нашем сайте вы можете в любое удобное время получить консультацию специалиста по наследству, который поможем вам узнать все о своих правах и возможностях по закону.

Налоги на наследство по закону

Как известно, имущественные блага, получаемые наследниками в порядке правопреемства, следует считать доходом. В общем порядке, доход, полученный физическими лицами, подлежит налогообложению 13% НДФЛ от его рыночной стоимости. Однако, согласно п. 18 ст. 217 НК РФ, доход, полученный физ. лицами в порядке наследования, освобождается от обложения вышеуказанным налогом.

ИнформацияВ то же время законодателем предусмотрены некоторые исключения. Так, все вознаграждения, авторов научных и литературных произведений, промышленных образцов, изобретений и открытий, полученные их преемниками в порядке наследования, облагаются 13% НДФЛ.

Кроме того, наследование по закону также сопряжено и с другими расходами, самые внушительные среди которых, это:

  • Расходы на уплату нотариального тарифа, который уплачивается при получении у нотариуса свидетельства о праве на наследство. Согласно ст. 333.24 НК, его размер исчисляется из стоимости наследственного имущества и зависит от степени родства наследника к наследодателю. Так, близкие родственники должны будут уплатить 0,3% от стоимости, но не более 100 тыс. рублей. Все другие наследники уплачивают 0,6% от стоимости, но не более 1 млн. рублей.
  • Расходы на уплату налога на имущество физ. лиц (ст. 399 НК), который должен будет уплачиваться ежегодно теми наследниками, которые получили недвижимое имущество. Согласно ст. 406 НК, размер указанного налога составляет от 0,1 до 2% от кадастровой или инвентаризационной стоимости недвижимости, в зависимости от ее вида и стоимости.
  • Расходы на уплату земельного налога ( ст. 387 НК), который должен будет уплачиваться ежегодно наследниками, получившими земельные участки. Ставка налога определяется каждым муниципальным образованием отдельно, однако не может превышать, установленных ст. 394 НК максимумов в 0,3% от кадастровой стоимости для сельскохозяйственных земель, земель занятых жилищным фондом и земель для личного подсобного хозяйства, а также в 1,5% для всех остальных земель.
  • Расходы на уплату ежегодного транспортного налога (ст. 356 ГК), уплачиваемого наследниками, получившими в наследство любой из видов авто и мототранспорта, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, самолеты, снегоходы, гидроциклы и т.д. Налоговая ставка исчисляется в рублях, в зависимости от вида транспорта и исходя из мощности двигателя, тяги реактивного двигателя, валовой вместимости средства, количества регистровых тонн и т.д. (ст. 361 НК).

Срок вступления в наследство по закону

Вступление в права наследования предполагает совершение наследником активных действий, направленных на выражение его воли, на приобретение определенного объема наследственного имущества и имущественных обязанностей умершего. Как известно, совершение подобных активных действий (ст. 1153 ГК) допустимо в рамках определенного периода, который называется сроком вступления в наследство .

ВниманиеСогласно п. 1 ст. 1154 ГК, большинство наследников должно вступить в наследство в течение 6 месяцев с момента, когда указанная наследственная масса будет открыта. Положения ст. 1114 ГК определяют 3 возможных момента открытия наследства – день смерти наследодателя, день вступления в силу решения суда, объявляющего его умершим и день предполагаемой гибели гражданина, установленный судом.

Однако, в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели, срок для вступления в наследство начинает течь с момента вступления в силу решения, определяющего такой день (п. 1 ст. 1154 ГК). Другие специальные сроки для вступления в права наследования предполагают:

  • Специальный шестимесячный срок для лиц, наследственные права которых возникли у них вследствие отказа других правопреемников от получения наследства (ст. 1157, ст. 1158 ГК) или их отстранения от наследования, как недостойных для того (ст. 1117 ГК). Течение указанного срока начинается с момента возникновения указанного права.
  • Специальный трехмесячный срок для лиц, право наследования которых возникло у них вследствие непринятия наследства другими наследниками (п. 3 ст. 1154 ГК). Течение предусмотренного для них трехмесячного срока начинается с момента истечения общего срока (6 месяцев).
  • Специальный шестимесячный срок для новорожденных наследников, родившихся после смерти наследодателя, но зачатых при его жизни. Исходя из положений ст. 1116 ГК, течение установленного для них специального срока начинается с момента возникновения наследственных прав, а следовательно, с момента их рождения.
  • Специальный срок для лиц, получающих наследство в порядке трансмиссии . Согласно ст. 1156 ГК, они имеют право на вступление в наследство в течение срока, предусмотренного для основного правопреемника, от которого им перешли все права. Если такой оставшийся срок составляет менее трех месяцев, то он удлиняется до трех месяцев.

Согласно ст. 1155 ГК, в случае пропуска указанных выше сроков, они могут быть восстановлены как в судебном , так и в согласительном порядке. Так, согласительная форма предполагает наличие письменного согласия на восстановление срока от всех других наследников, уже вступивших в наследство. Судебный порядок будет актуален в случае наличия уважительных причин пропуска, а также в случае обращения в суд, до истечения полугодичного срока с момента отпадения указанных причин.

Права приемников на вступление в наследство по завещанию

Возникновение наследственного права возможно на двух основаниях: при наличии завещания либо его отсутствии (на основании законной очередности).

Не тратьте свое время, позвоните к нам, наша консультация по телефону бесплатна, прямо сейчас вы получите ответы на свои вопросы!

Телефон в Москве и Московской области:
8 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
8 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 804 333-66-89

Завещание – это односторонняя сделка, которая подразумевает под собой переход прав собственности в отношении имущества от наследодателя к получателю. Одна из особенностей завещания – это возможность самостоятельного определения гражданином своих наследников и назначение размера их доли в собственности. В завещании может быть:

  • Условия принятия наследства.
  • Список получателей владений и размер их долей.
  • Круг родственников, которые лишены наследственного права.

Завещательный документ составляется при жизни отдающего и может быть изменен или отменен им сколько угодно раз. При составлении волеизъявления у нотариуса завещание создается в двух копиях, одна из которых остается на хранении в нотариальной конторе. После смерти завещателя приемники могут обратиться к специалисту с целью определения наличия документа.

Право на получение наследства по завещанию может иметь любой человек, в том числе и не являющийся родственников умершему.

При наличии завещания и указанным в нем получателей оформить свое право на получение наследственного имущества не составит труда. При обращении к нотариусу необходимо иметь на руках:

  • Свидетельство о смерти.
  • Завещание.
  • Документы на наследственное имущество.
  • Выписка о последнем месте регистрации наследодателя.

После принятия всех документов юрист проверит их подлинность и верность завещания. Через полгода после открытия дела все признанные приемники смогут получить свидетельство о наследстве. На основании этого документа возможна дальнейшая регистрация прав собственности.

Порядок совершения завещания

Порядок его совершения предполагает следующие моменты:

  1. Простая письменная форма и нотариальное удостоверение путем проставления соответствующей надписи.
  2. Установление дееспособности гражданина — завещателя (п. 2 ст. 1118 ГК РФ).
  3. Разъяснение норм об обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).
  4. Возможность, а иногда и обязательность, присутствия свидетелей, которые должны отвечать предъявляемым п. 2 ст. 1124 ГК РФ требованиям. Присутствие таких лиц подтверждается их подписями в данном распоряжении.
  5. Воля завещателя в отношении его имущества, наследников и пр. условий должна быть прописана им самостоятельно либо нотариусом с его слов. При этом необходимо указывать место и дату удостоверения, а подпись завещателя является обязательной (но в исключительных случаях может быть проставлена и другим лицом — п. 3 ст. 1125 ГК).
  6. Сохранение его содержания в тайности всеми вышеназванными лицами (ст. 1123 ГК).

При закрытом завещании помимо соблюдения общим правил (ст. 1118, 1124, 1149 ГК РФ) необходимо учитывать такие моменты, как (ст. 1126 ГК РФ):

  • отсутствие возможности у других лиц, в том числе нотариуса, на ознакомление с его содержанием;
  • передача такого завещания нотариусу осуществляется только в закрытом конверте и в присутствии двух свидетелей;
  • в соответствии с формой № 67 Приказа Минюста России № 99 от 10.04.2002 г. «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» нотариус запечатывает представленный конверт с завещанием в другой, на котором уже и проставляет необходимую надпись, и выдает свидетельство о принятии такого завещания.

Особенностью совершения завещания, приравненного к нотариально удостоверенному является наличие свидетеля, который также как и сам завещатель должен подписать его, и по возможности уполномоченное должностное лицо должно направить «волю» завещателя нотариусу по месту его жительства либо при его желании и существующей возможности непосредственно пригласить нотариуса для совершения необходимых действий.

Завещание, совершаемое при чрезвычайных обстоятельствах характеризуется только простой письменной формой и наличием двух свидетелей. При этом общие правила оформления присущи и ему.

Еще одной разновидностью завещания является распоряжение правами на денежные средства в банках. Порядок его совершения отличается от ранее рассмотренных видов, поскольку может быть оформлено в филиале конкретного банка, где у наследодателя имеется вклад или открыт счет. Удостоверение такого распоряжения осуществляется работников данной кредитной организации, когда оно совершено в письменной форме.

ВажноЕще одним немаловажным аспектом при рассмотрении данного вопроса является, как правило, наличие госпошлины при совершении удостоверительных надписей и принятия закрытых завещаний нотариусами (пп. 13 п. 1 ст. 333.24 НК РФ).

Исполнение завещания

После открытия наследства и оглашения имеющегося завещания у указанных в нем наследников возникает обязанность по его исполнению, когда не определен конкретный его исполнитель (ст. 1133 ГК РФ). Понятия исполнения завещания закон не дает, при этом под ним необходимо понимать ряд определенных действий лиц, направленных на непосредственную реализацию воли умершего человека, его распоряжений.

Такие действия могут быть возложены как на конкретных наследников, так и на специально назначенного завещателем исполнителем (ст. 1134 ГК РФ). Таким образом, душеприказчик может и не входить в число наследников. Обязательным требованием в этом случае является получение письменного согласия последнего на осуществление указанных функций либо он должен начать исполнять фактические действия в течение месяца после открытия наследства.

Необходимо отметить и тот факт, что душеприказчик действует строго в рамках завещания, что подтверждается соответствующим свидетельством, которое выдается нотариусом. Помимо этого, ГК РФ в п. 2 ст. 1135 определяет такие полномочия исполнителя, как:

  • обеспечение перехода имущества к наследникам;
  • принятие мер по его охране и управлению;
  • осуществить принятие денежных средств, которые причитались наследодателю и их передачу наследникам;
  • исполнение завещательного возложения (ст. 1139 ГК РФ);
  • требование от наследников исполнения завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ) или возложения;
  • ведение дел от своего имени, связанных с непосредственным исполнением завещания, в том числе в суде, госорганах и учреждениях.

К сведениюУчитывая все вышеизложенное, душеприказчик имеет право на возмещение понесенных им расходов и вознаграждения за счет данного наследства. Но это право должно быть указано в самом завещании.

Особое внимание следует обратить на завещательный отказ и возложение (ст. 1137, 1139 ГК РФ), поскольку они также могут непосредственно касаться самих наследников. Если говорить кратко, то под завещательным отказом понимается возложение на определенных наследников обязанности имущественного характера в пользу конкретных лиц. В этом случае речь идет уже об обязательственных отношениях с соответствующими правовыми последствиями в случае их неисполнения.

Право требования отказополучателем исполнения данной обязанности возможно в течение трех лет со дня открытия наследства, и оно не переходит к другим лицам. Исполнение завещательного отказа осуществляется наследником из стоимости перешедшего к нему наследству, но за вычетом долгов наследодателя, а также доли, если она для этого наследника является обязательной.

Завещательное возложение предполагает под собой установление такой обязанности (в том числе неимущественного характера), которая направлена на общеполезные цели. При этом, если такая обязанность носит имущественный характер, то на нее распространяются требования об исполнении завещательного отказа (ст. 1138 ГК РФ).

Признание завещания недействительным

Поскольку завещание относится к односторонней сделке, постольку на нее распространяются условия действительности, и как следствие этого, она может быть признана недействительной.

Ст. 1131 ГК РФ прямо указывает на то, что при нарушении предусмотренных законом норм завещание признается недействительным . При этом такая сделка может быть, как оспоримой, так и ничтожной (ст. 166 ГК РФ). Поэтому рассмотрим основания признания ее таковой.

  1. Завещание всегда совершается только дееспособным лицом, в противном случае она является ничтожной в силу ст. 171, п. 2 ст. 1118 ГК РФ.
  2. Несоблюдение формы и условий его совершения (ст. 1124, ст. 1126) влечет нарушение требований закона (ст. 168 ГК РФ).

Важно отметить в этом случае, что оспорить завещание возможно только по иску того лица, чьи права и законные интересы были нарушены им, но до момента открытия наследства данная процедура невозможна. Говоря иными словами, даже если заинтересованное лицо знает о том, что составленное завещание ущемляет его права, он не может обратиться в суд с соответствующим иском, пока не умрет наследодатель.

ВниманиеТакже немаловажным аспектом является и то, что не всегда завещание можно оспорить. Это случай, когда понимание воли наследодателя не может толковаться никак иначе. Здесь речь идет об описках, незначительных нарушениях порядка составления завещания либо его удостоверения.

В то же время судом может быть признано недействительным как в целом завещание, так и его отдельные распоряжения (в этом случае, остальная часть завещания остается действительной).

Таким образом, следует сказать, что признание завещания недействительным по какому-либо из указанных оснований влечет такое последствие, как невозможность его применения. При этом заинтересованные лица могут наследовать имущества по завещанию, которое было составлено до этого либо по иному законному основанию.

Статья 1150. Права супруга при наследовании

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

Статья 1151. Наследование выморочного имущества

1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.

2. В порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории:

  • жилое помещение;
  • земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества;
  • доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.

Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации.

Жилое помещение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. (п. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 223-ФЗ)

3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. (в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ)

Отказ от наследства по закону

Положениями ст. 1157 ГК, законодатель определил дополнительное правомочие потенциальных наследников по закону – возможность отказа от получения наследства. Примечательно, что такой отказ может быть совершен правопреемником как в отношении любого другого наследника по завещанию или закону, независимо от очереди (п. 1 ст. 1158 ГК), так и без указания лица, в пользу которого совершен такой отказ.

К сведениюОднако, согласно Постановлению КС РФ от 23.12.13г № 29-П, п. 1 ст. 1158 ГК не позволяет однозначно определить перечень лиц, в пользу которых может быть совершен такой направленный отказ.

Исходя из этого, возможны разные подходы правоприменительной практики, которые могут необоснованно исключать некоторых лиц из круга наследников по закону, ввиду чего, данное положение признано несоответствующим Конституции РФ, а следовательно, в этой части утратило силу.

Отказ от наследства является выражением воли потенциального правопреемника, направленным на нежелание приобретать на себя все полагающиеся ему наследственные права и обязанности исходя из чего, его следует считать односторонней сделкой. Указанная процедура предполагает соблюдение массы особенностей, среди которых:

  • Как направленный, так и обычный отказы от наследства, совершаются в письменной форме, и подаются нотариусу, который ведет наследственное дело по месту открытия наследства. Отказ, согласно п. 2 ст. 1157 ГК, может быть совершен в течение срока, предусмотренного для принятия наследства, в том числе и после такого принятия.
  • В случае, когда имеет место фактическое овладение наследственным имуществом, отказ от наследства в судебном порядке допустим также и по истечении предусмотренного для того срока, однако лишь при условии, если причины пропуска срока для отказа будут признаны уважительными.
  • Согласно п. 2 ст. 1158 ГК, недопустим отказ от наследства, совершенный с оговорками или под отлагательными и отменительными условиями. Более того, согласно п. 3 ст. 1157 ГК, отказ не может быть впоследствии взят обратно или каким-либо образом изменен. Отказ от наследства носит безоговорочный и безвозвратный характер – наследство не может быть вновь принято правопреемником после отказа от него.
  • В целях охраны законных интересов недееспособных, ограниченных в дееспособности и несовершеннолетних, отказ от наследства от их лица, должен быть предварительно согласован с органами опеки и попечительства. Кроме того, недопустим отказ от обязательной доли в наследстве (п. 1 ст. 1158 ГК) или от части, причитающейся правопреемнику доли (п. 3 ст. 1158 ГК).
Источники

  • https://elementy.ru/library0/gk3_1141-1151.htm
  • https://NasledoVed.ru/nasledstvennoe-pravo-gk-rf/
  • http://nasledstvoved.ru/
  • https://runasledstvo.ru/nasledstvo-po-zakonu-i-zaveshhaniyu-po-gk-rf/
  • http://nasledstvoved.ru/nasledstvo-po-zakonu/

[свернуть]